Большинству из нас, о том и не подозревая, приходилось сталкиваться в жизни с вопросами интеллектуальной собственности. Самый распространенный пример – установка на компьютер какой-нибудь программы или игры, в процессе которой на экране появляется дополнительное окошко, знакомящее с условиями лицензионного соглашения.
Так вот, ставя галочку в пустой клеточке, мы обязуемся не распространять копии этого приложения и пользоваться им по правилам разработчика.
Во всех случаях, когда речь идет о лицензии, патенте, товарном знаке и прочих результатах интеллектуальной собственности, складываются общественные отношения, регулируемые отдельной правовой отраслью.
Основные понятия
Все, что производится человеком, так или иначе связано с его интеллектуальной деятельностью. При этом не все плоды его умственного труда можно отнести к категории, на которую распространяется государственно-правовая защита.
Мозговая активность каждого из нас постоянна. Результаты работы мозга могут принимать как идеальную, так и какую-либо объективную материальную форму, что в последнем случае дает все основания для предоставления им юридической охраны. Так, плоды умственной деятельности, приравненные к средствам индивидуализации юридических лиц, работ, услуг, называют интеллектуальной собственностью.
Понятие определяется закрепленным на законодательном уровне временным исключительным или личным неимущественным авторским правом.
В случае отнесения конкретного продукта умственной деятельности к данной категории устанавливается авторская монополия на способы его применения.
Отечественное законодательство не исключает возможности использования интеллектуальной собственности третьими лицами с разрешения автора.
Объекты собственности, созданные интеллектом человека
Российское законодательство предлагает исчерпывающий перечень таких результатов. Объектами права интеллектуальной собственности являются:
- научные разработки;
- литературные произведения;
- художественное искусство;
- компьютерные программы для электронно-вычислительных приборов;
- базы данных;
- фонограммы;
- вещание представителей юридического лица, сообщение в эфире радио- или телепередачи;
- технические и инженерные изобретения;
- улучшение существующих моделей, промышленных образцов;
- новые селекционные сорта;
- интегральные микросхемы;
- секреты новаторского производства;
- фирменные названия и товарные знаки;
- символы обслуживания;
- наименования мест производства товаров;
- коммерческие обозначения.
На указанные результаты умственного труда и средства индивидуализации распространяется действие Гражданского кодекса РФ в сфере защиты интеллектуальных прав, в частности ст. 1226 ГК РФ.
Некоторые положения подразумевают исключительное право, которое одновременно является имущественным.
Действующим Кодексом предусматриваются личные неимущественные и другие права (наследования, использования, владения и др.).
Среди личных неимущественных прав самым распространенным и ярким примером являются права авторства и имени.
Нельзя пренебрегать их значимостью – при отсутствии данных полномочий невозможно воспользоваться исключительным правом, что станет естественной преградой для дальнейшего творчества и развития. При этом авторское право может быть передаваться, то есть отчуждаться.
Первоначальным законным владельцем прав на интеллектуальную собственность, но после правильно оформленной законной передачи прав на произведения их обладателями могут быть как физические, так и юридические лица.
Что такое авторское право?
Авторским правом считаются возможность владеть и распоряжаться научными, литературными произведениями или объектами искусства. Крайне важно, чтобы статусом автора обладал тот гражданин, который создал продукт. По умолчанию автором произведения признается лицо, сведения о котором указаны на оригинале.
Интересно, что авторское право может распространяться на обнародованные и на необнародованные объекты интеллектуальной деятельности. Чтобы защитить его или воспользоваться авторским правом, федеральный закон не устанавливает требований по поводу регистрации объекта или других формальностей.
Особенностями авторского права РФ можно назвать отсутствие в его положениях упоминаний и официальных трактовок основополагающих понятий. Закон не раскрывает значение таких терминов, как произведение, творчество, объективная форма и др.
Следовательно, не исключена более детальная и произвольная трактовка понятий, что может по-разному отражаться на решении споров о правах на продукты интеллектуальных трудов.
С одной стороны, это способствует упрощению системы защиты интеллектуальных прав, а с другой – ее существенному усложнению.
Патент на продукт интеллектуального труда
Объектами патентного права можно назвать продукты, созданные в условиях научно-технического прогресса, художественного конструирования. К ним относят изобретения и усовершенствованные модели, промышленные образцы. Указанным объектам, официально отнесенным к категории объектов интеллектуального труда, предоставляется охрана законами РФ.
Чтобы подтвердить свои патентные права, обладателю новаторского предмета следует зарегистрировать свое изобретение, которое может представлять собой как готовый продукт, так и пошагово изложенную технологическую методику его создания.
Под продуктом в данном смысле подразумевается техническое устройство, вещество, штамм микроорганизмов, селекционный сорт растения, порода животного и т. д.
Вместе с тем изобретение должно быть совершенно новым и целесообразным для использования в производственном процессе.
Промышленным образцом считается охраняемое государством художественно-конструкторское решение. Наибольшее распространение получили объекты, попадающие под сферу патентной защиты, которая регулируется отдельными юридическими нормами.
В ряде случаев эксперты придерживаются скептического мнения по отношению к изобретениям как таковым. Многие специалисты считают, что новаторский подход при разработке технического устройства или промышленной модели не достаточно рационален и эффективен с точки зрения современного производства.
При этом выбор охранных механизмов для защиты изобретений является весьма сложным. Способ защиты объекта интеллектуальной деятельности зависит и от срока действия правоохранительной нормы.
Полезные модели и образцовые промышленные изобретения зачастую становятся гибким инструментом для решения ряда тактических и стратегических вопросов в развитии промышленности.
Признаки трудов интеллектуальной деятельности
Для того чтобы понять, каким признакам должны отвечать объекты интеллектуальных работ, признанные собственностью конкретного человека, стоит обратиться к теории гражданского права. Юристы выделяют следующие черты:
- нематериальность;
- взаимосвязь с отношениями в имущественной сфере;
- целесообразность;
- новаторский подход;
- предоставление охраны законодательством.
Нематериальность
Говоря о первом признаке объектов интеллектуальной собственности, важно понять, что он означает. Речь идет о том, что абсолютно все произведения, изобретения, разработки, иные объекты умственного труда всегда существуют не в материальной, а в исключительной форме.
Эта специфическая особенность отличает их от физически ощутимых, то есть материальных объектов права собственности. К движимому или недвижимому имуществу можно прикоснуться, потрогать руками.
Таким образом, книжная обложка или мобильный телефон, по своей природе, являются изобретениями, но на самом деле это всего лишь их внешняя оболочка.
Взаимосвязь с отношениями в имущественной сфере
Общность с имущественными отношениями гарантирует, что плоды интеллектуальной деятельности и средства, предназначенные для индивидуализации субъекта, по умолчанию подразумевают у их владельцев наличие особых полномочий.
Именно права на объекты умственного труда могут становиться предметом гражданско-правовых отношений, например, при составлении договора купли-продажи, дарения, залога и т. д. В данном контексте и заключается взаимосвязь.
Указанная черта создает возможность для отграничения объектов сферы интеллектуальной собственности и нематериальных благ, которыми признается жизнь, здоровье, мораль, достоинство. Ни одно из нематериальных благ не может участвовать в гражданско-правовом обороте и, следовательно, не может выступать объектом сделки.
Целесообразность
Объективная выраженность плодов интеллектуальной деятельности является их не менее значимым признаком. Имеется в виду, что результаты умственного труда выражаются в конкретной материальной вещи.
Так, возвращаясь к приведенным ранее в пример мобильному телефону и книжной обложке, важно обратить внимание на тот момент, что сами по себе эти предметы правильнее воспринимать как способы представления исключительного содержания творческих идей и человеческой мысли.
Причем государственной охране подлежат не сами вещи, а их уникальность. Так, например, формула изобретения подлежит обязательному оформлению патента.
Новаторский подход
Новизна как характерная черта объекта интеллектуальной деятельности частично дублирует предыдущий признак. Применение новаторского подхода к созданию объекта подразумевает уникальности.
Предмет, подлежащий прохождению процедуры оформления патента, не должен быть известным другим лицам в прошлом. При этом принцип новизны для объектов интеллектуальной деятельности, относящихся к категории авторского и патентного права, имеет существенные различия.
Это вызвано рядом особенностей юридического регулирования каждой сферы.
Охрана государством
Предоставление законной охраны интеллектуальной собственности имеет огромную значимость и вытекает из всех предыдущих характеристик.
Для субъектов отношений в сфере защиты интеллектуальной деятельности принципиально важно, что российское законодательство четко определяет конкретный список объектов, которые могут относиться к соответствующей категории.
К слову, более широкий перечень предметов, которые могли бы считаться продуктом интеллектуальной деятельности, содержится в международных конвенциях. Но, несмотря на это, следует понимать, что под государственно-правовым покровительством могут находиться только те позиции, которые утверждены федеральными законами.
Органы власти, регулирующие отношения в сфере интеллектуальных прав
Политика России в отрасли реализации прав на продукты интеллектуальной деятельности основывается на необходимости укрепления конкурентоспособных национальных отраслей промышленности, в том числе предоставления дополнительных гарантий рационального применения бюджетных средств, инвестируемых в научно-исследовательскую и технологическую сферу. Базовые принципы реализуются путем определения интересов и приоритетов государства на международной экономической арене и создания эффективного исполнительного аппарата, первостепенной задачей деятельности которого станет стимулирование предприятий на создание и внедрение новейших изобретений на практике.
Главным госорганом, осуществляющим регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Второе название данной организации – Роспатент.
Этот исполнительный орган является правопреемником двух госорганизаций в области оформления патентов на изобретения и средства индивидуализации, а также юридической защиты интересов страны в процессе экономико-правового оборота продуктов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических предприятий, имеющих военизированное, специализированное и другое назначение.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности находится в правительственном ведомстве и прямом подчинении Министерства экономического развития РФ. Основные функции данного госоргана – это:
- предложение Правительству РФ проектов решений по вопросам, относящимся к полномочиям Роспатента;
- представление проекта плана и прогнозных показателей работы данной структуры;
- издание правил оформления документов на государственную регистрацию объектов интеллектуального права;
- обобщение практики применения норм законов РФ и подготовка предложений по усовершенствованию законодательной базы в установленной сфере отношений.
В области государственного управления интеллектуальной собственностью Роспатент осуществляет государственную регистрацию изобретений и промышленных образцов, информационных систем для электронно-вычислительной техники.
Наиболее распространенными объектами регистрации являются знаки обслуживания, товаров и прочие средства индивидуализации. Интеллектуальной собственностью являются и базы данных, топологий микросхем.
Роспатент также занимается выдачей соответствующих патентов и свидетельств о регистрации продуктов интеллектуальной деятельности, их дубликатов в соответствии с регламентированным порядком.
Где хранится информация о владельцах интеллектуальных прав
Для осуществления контроля и защиты правообладателей был создан Реестр интеллектуальной собственности. По сути, данный ресурс является важным инструментом, закрепленным на законодательном уровне. Реестр объектов интеллектуальной представляет собой сложную двухуровневую систему: помимо базы, действующей исключительно на территории России, функционирует Единый реестр Таможенного союза.
Ведение Реестра относится к полномочиям вышеуказанной Федеральной службы. Основанием для внесения объекта интеллектуальной деятельности в данную базу считается заявление правообладателя. Общие правила для регистрации продуктов в единый регламентированы ст. 385 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Заявить о необходимости внесения сведений можно в отношении:
- авторских прав на конкретный продукт интеллектуальной деятельности;
- объектов смежных прав;
- товарных знаков;
- наименований мест производства продукции.
Документ направляется в Федеральную службу интеллектуальной собственности на любом языке, но в случае подачи заявления на иностранном языке потребуется нотариальный перевод на русский. Кроме того, потребуется собрать пакет дополнительных документов:
- подтверждающих наличие прав у заявителя на представленный продукт;
- дублирующих сведения о регистрации в Роспатенте;
- генеральной доверенности в случае представления интересов правообладателя третьим лицом.
На данный момент Реестр интеллектуальной собственности проходит техническую модернизацию с целью упрощения механизма внесения сведений.
Виды договоров о передаче прав на продукт интеллектуального труда
В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, право организации на интеллектуальную собственность может быть передано третьим лицам.
Также не исключается возможность расширения перечня полномочий последних. Для этого потребуется правильно оформить согласие.
Договор на интеллектуальную собственность может подразумевать как передачу (уступку) абсолютного права, так и предоставление лицензии на использование объектов.
При заключении соглашения об уступке возможности распоряжаться результатами умственной деятельности все права переходят правопреемнику, который приобретает статус правообладателя со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В сравнении с лицензионными соглашениями, договор передачи подразумевает смену правообладателя с последующей уступкой всех исключительных прав.
При этом право использовать товарный знак может передавать только на определенную долю зарегистрированных товаров.
С передачей товарного знака у нового владельца появляется возможность самостоятельно разрешать или запрещать применение третьим лицам данного объекта интеллектуальной собственности. Федеральные законы, регулирующие отношения при уступке товарного знака, не выставляют требований новому владельцу о производстве продукции надлежащего качества, в отличие от лицензионного соглашения.
Источник: https://www.syl.ru/article/392559/intellektualnaya-sobstvennost-ponyatie-vidyi-i-zaschita
Авторское и патентное право
Сравнение любых понятий и явлений направлено на выявление их сходства и различий. Начнем со сходных признаков и особенностей:
- как произведения (объекты авторских прав), так и изобретения, полезные модели и промышленные образцы (объекты патентных прав) являются нематериальными объектами. Их нужно отграничивать от материальных носителей, в которых они выражены. Например, бумажная книга и цифровой код произведения на жестком диске компьютера представляют собой разные материальные носители, но объект авторских прав в обоих случаях один. Четверостишие можно выразить путем чтения и сохранить в памяти слушателей – никакого материального носителя не будет, но авторские права возникнут. Изобретение может не быть воплощено в реальном продукте, но как объект интеллектуальных прав способно существовать в виде абстрактной формулы, чертежей, описания.
- авторское и патентное право по своей юридической природе являются абсолютными, то есть принадлежат одному лицу с одновременным возложением на остальных третьих лиц обязанности не использовать результат интеллектуальной деятельности;
- авторское и патентное право охраняют только творческие результаты интеллектуальной деятельности. Для сравнения средства индивидуализации и, как правило, объекты смежных прав не являются творческими. Однако признаки творчества в авторском праве отличаются от признаков творчества в патентном праве, где это понятие связано с техникой и более формализовано.
Основные отличия между патентами и авторским правом заключаются в следующем:
- авторские права возникают в момент выражения произведения в объективной форме (принцип автоматической охраны). Патентные права возникают после выдачи патента по итогам обязательной государственной экспертизы (принцип регистрации). При этом условия охраноспособности произведений менее высокие, чем условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- авторское право охраняет форму произведения, а не его содержание (идеи, методы, способы решения задач). Патентное право охраняет содержание – технические и художественные решения задач. В авторском праве нет понятий сходство до степени смешения, существенные признаки, приоритет, которые широко используются в праве промышленной собственности. В этом смысле патент обеспечивает более сильную защиту, потому что распространяется на все формы выражения технической или художественной идеи;
- срок действия авторских прав значительно превышает срок действия патентов. Авторские права действуют в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, патентные права сохраняют силу от 10 лет (полезные модели) до 25 лет (промышленные образцы).
Cхема №1. ПАтенты и авторское право
Таким образом, авторское и патентное право охраняют творческие нематериальные результаты интеллектуальной деятельности от использования без разрешения правообладателя неопределенным кругом третьих лиц.
При этом патентное право, охраняя содержание технических и художественных решений, предоставляет своему обладателю более широкую монополию, чем авторское право. Однако за расширенную охрану приходится платить сложностью и относительно высокой стоимостью оформления патента.
Кроме того, срок действия исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы короче, чем на произведения.
В основных своих чертах патентные и смежные права соотносятся так же, как патентные и авторские, что объясняется производностью смежных прав от авторских. Можно выделить только следующие отличительные особенности:
- срок действия смежных прав продолжительней, чем патентных, но не столь существенно. Смежные права действуют от 25 лет (права публикатора) до 50 лет (другие объекты). То есть исключительное право на промышленные образцы и на публикации равны по продолжительности во времени;
- только некоторые объекты смежных прав представляют собой творческие результаты интеллектуальной деятельности. Одним из последствий является отсутствие во многих случаях личных неимущественных смежных прав, тогда как личные неимущественные патентные права возникают на любые запатентованные объекты.
Таким образом, патентные права и смежные права лишь по двум критериям отличаются от соотношения авторского права и патентного права, в остальном они имеют общие основы и главные отличия.
3. Патенты и ноу-хау
Секреты производства и патенты часто сравнивают как фактическую и юридическую монополии на технические решения. Этот тезис в целом отражает суть их соотношения, но все же требует ряда уточнений.
Во-первых, патенты и ноу-хау обеспечивают одинаковые интересы – защиту определенного решения от использования третьими лицами, причем секреты производства исторически возникли даже более рано.
Во-вторых, основным объектом патентных прав и секретов производства являются решения технических задач, но секретами производства могут быть также экономические, организационные и другие сведения, т.е. ноу-хау охватывает более широкий круг объектов.
Основное отличие между патентами и ноу-хау в следующем. Патенты публикуются и становятся общедоступными. Это является обязательным условием возникновения исключительного права.
Секреты производства охраняются постольку, поскольку соблюдается режим конфиденциальности сведений. Исключительное право на ноу-хау прекращается, если конфиденциальность утрачена.
Поэтому на первый план при защите патентов выходят юридические способы, при защите ноу-хау – фактические (технические, организационные и т.п.).
Более подробно об особенностях правовой охраны закрытой информации можно прочитать в статье “Секреты производства (ноу-хау)“. Интересная информация по теме представлена также на сайте ЕАПО и ВОИС.
Ключевые слова: авторское и патентное право, патентные и смежные права, патенты и ноу-хау
Источник: https://sumip.ru/biblioteka/patents-contents/avtorskoe-i-patentnoe-pravo/
Интеллектуальная собственность: авторское право, основные положения | Правоведус
Защита авторских прав сегодня является одной из наиболее актуальных тем в гражданско-правовом обороте. О том, что такое интеллектуальная собственность, что относится к объектам интеллектуальной собственности, и как защитить свои авторские права мы подробно расскажем в нижеприведенной статье.
В гражданском законодательстве РФ существует такое понятие, как интеллектуальная собственность, под которым предполагается совокупность личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, принадлежащих автору, а также его наследникам или другим гражданам и юридическим лицам по закону или на основании договора. Интеллектуальная собственность имеет важное значение в постоянно расширяющемся списке сегментов в областях IT–технологий, науки, техники, литературы и искусства. Огромный поток информации, который каждый день воспринимается интеллектом человека, в обобщенном и переработанном состоянии дает в результате самые неожиданные идеи и предложения, способные значительно улучшить экономические и производственные показатели. В свою очередь, обладание уникальными потребительскими качествами, основанными на патентовании объектов промышленности и патентных исследованиях, может служить основанием для реализации конечного продукта на рынке по более высокой цене.
Интеллектуальная собственность в России – основа конкурентной способности не только выпускаемой продукции, но и конкурентных преимуществ национальной экономики в целом.
В отличие от права собственности и иных вещных прав, права на интеллектуальную собственность территориально ограничены и носят срочный характер.
Сроки действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законодательными актами, которыми регулируются отдельные виды определенных объектов. По истечении установленного срока исключительные права могут быть использованы без согласия на то правообладателя и уплаты вознаграждения.
Однако, стоит отметить, что личные неимущественные права создателей объекта интеллектуальной собственности должны соблюдаться в полном объеме, так как они являются неотчуждаемыми и действуют бессрочно.
Правовая система интеллектуальной собственности
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, классифицируются определенной системой, основанной на законодательных актах и международных договорных обязательствах. Данная система базируется на нескольких основных принципах:
1. Принцип дуализма — нематериальные объекты интеллектуальной собственности, воплощенные в конечном продукте. Принцип дуализма включает два следствия для материальных объектов (товаров):
- когда правообладатель нематериального объекта является его собственником, но при этом он не является собственником продукта, воплощенного в данном объекте;
К примеру, заключение договора с автором книги на ее издание является своего рода сделкой, в результате которой автор передает издательству свое исключительное право, а последний, в свою очередь, становится собственником произведения.
- когда собственник продукта не является собственником интеллектуальной собственности, воплощенной в данном нематериальном объекте;
К примеру, книга, приобретенная в торговой сети, становится собственником покупателя, но при этом он не будет являться собственником объекта интеллектуальной собственности.
Важно заметить, что гражданским законодательством разрешено использование продукта интеллектуальной собственности, но при этом, запрещено использование объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в продукте.
К примеру, приобретение антивирусной программы дает право установки ее на свой компьютер, но вместе с тем, не допускает копирование и продажу другим лицам.
2. Принцип исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной собственности. Исключительное право, дающее право на использование объекта интеллектуальной собственности, базируется на:
- право на воспроизведение – исключительное право на копирование и изменение конечного продукта, воплощающего объекты интеллектуальной собственности;
- право на распространение — это исключительное право на введение в гражданский оборот товара, в котором воплощены объекты интеллектуальной собственности.
К примеру, если автор книги передал по договору свои права издательству, то его право на распространение этой книги было исчерпано.
3. Принцип ограничения права интеллектуальной собственности – находящееся в свободном доступе использование объекта интеллектуальной собственности, не требующее согласия правообладателя и не являющееся нарушением закона.
К примеру, цифровые копии книг, предлагаемые в Интернете, или обратимый технологический анализ.
Важно! Использование третьими лицами трудов интеллектуальной деятельности, которые являются объектом исключительных прав, возможно только с согласия правообладателя.
В гражданском праве выделяют несколько групп объектов интеллектуальной собственности:
- авторские и смежные права (научные, литературные и художественные произведения, компьютерные программы, базы данных и т.д.);
- объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства);
- средства индивидуализации (работы, услуги, товарные знаки, фирменные наименования/бренды, знаки обслуживания);
- нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем).
В этой статье мы более подробно остановимся на группе интеллектуальной собственности – авторское право.
Понятие, объекты и субъекты авторского права
Авторское право является основой гражданско-правовых отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства, возникающих вследствие создания произведения автором.
Авторское право регулируется Гражданским кодексом РФ и в объективном смысле предполагает совокупность норм гражданского права, на основании которых признается авторство и возникают гражданско-правовые отношения по охране произведений науки, литературы и искусства, наделению авторов этих произведений имущественными и неимущественными правами, защите прав авторов и иных правообладателей, а также определению режима использования авторских продуктов. В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ любое творческое произведение может быть защищено авторским правом, независимо от его достоинства и назначения. Однако, стоит отметить, что правовая защита данному произведению может быть предоставлена только в случае выражения его в какой-либо объективной форме.
Показателем творческого характера является оригинальность и новизна произведения, и как свидетельствует арбитражная практика, исключительные права автора не распространяются на произведения, в содержание которых включены неоригинальные элементы.
Согласно п. 3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ в обширный перечень объективных форм произведения также входят:
- устная (публичное произнесение, исполнение и др.);
- письменная (машинопись, рукопись, нотная запись и др.);
- аудио- и видеозапись (цифровая, механическая, магнитная и др.);
- объемно-пространственная (макеты, сооружения, скульптуры, модели и др.)
Объективная форма произведения может быть выражена посредством материальных носителей (бумага, диск, USB-носитель и другое). Также стоит отметить, что практически на все материальные носители распространяется вещное право — право собственности. В п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ представлен полный перечень объектов авторского права, где, кроме основных групп, отмечены:
- производные произведения — самостоятельные авторские работы, которые органически связаны с другими произведениями и являются их внешней формой (обзоры, аннотации, резюме и другие переработки);
- составные произведения – авторские работы, представляющие собой результат интеллектуального труда касаемо подбора и публикации материала (базы данных, сборник и т.д.).
Гражданским законодательством также определены объекты, которые не наделяются авторским правом, это:
- различные официальные документы, в т.ч. законы, судебные решения, административные документы и их официальные переводы;
- государственные знаки и символы, в частности, гербы, флаги, денежные знаки, ордена и др.;
- сведения о произошедших фактах и событиях, которые носят информационный характер;
- произведения, которые являются результатом народного творчества.
Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.
При этом, объектом их правовой охраны являются формы произведения, а автор не приобретает исключительных прав на использование темы, то есть другие лица вправе создать собственное произведение, используя тот же сюжет. Защита авторского права зависит также и от места обнародования творческих произведений и гражданства их автора. Так, в соответствии со ст.
1256 ГК РФ авторское право распространяется на все обнародованные или необнародованные произведения, которые находятся в любой из объективных форм на территории РФ, при этом не учитывается гражданство авторов или их правопреемников.
В случаях нахождения обнародованного или необнародованного произведения за пределами РФ – авторское право распространяется только на авторов и их правопреемников — граждан России. Авторское право граждан других государств регулируется международными договорами.
К субъектам авторского права относятся авторы/соавторы произведений науки, литературы и искусства или их правопреемники (в т.ч. наследники или лица, которые получили исключительные права на основе авторского договора), а также иные лица, приобретшие авторские права по закону или договору. На основании п. 4 ст.
1259 ГК РФ авторское право, возникшее у создателя произведения, не требует регистрации. Однако, при этом, любой владелец авторских прав может осуществить регистрацию своего произведения в нотариальном органе и Российском авторском обществе. Каждый обладатель авторских прав может использовать знак охраны авторского права (копирайт), который размещается на каждом экземпляре произведения и включает в себя три элемента:
- латинская буква «С» в окружности © Copyright;
- имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав;
- год первого опубликования данного произведения.
Отметим, что знак «копирайт» не имеет правовых последствий, однако, он информирует других пользователей о наличии обладателя исключительных прав на данное произведение.
В случаях, если произведение является результатом совместного творческого труда при участии более 2-х лиц, оно принадлежит всем соавторам, независимо от его целостности (ст. 1258 ГК РФ).
Вместе с тем, каждый из соавторов имеет право использовать по своему усмотрению созданную им часть произведения с самостоятельным значением, при этом право на использование этого произведения целиком принадлежит совместно всем соавторам, правоотношения между которыми определяются соответствующим соглашением.
В случаях, когда произведение, созданное соавторами, является неразрывным целым, ни один из соавторов не имеет права запретить использование этого произведения.
Авторы сборников (составители) на основании п. 2 ст. 1260 ГК РФ приобретают авторское право на результат их творческого труда, в частности, подбор и публикацию составного произведения.
Составитель может использовать свое авторское право при условии соблюдения им прав всех авторов, произведения которых включены в сборник составителя, при этом авторы вправе использовать свои произведения по своему усмотрению.
Авторское право составителя не может воспрепятствовать другим лицам создавать собственные составные произведения с использованием тех же материалов.
Издатели энциклопедий и словарей, газет, журналов, периодических и продолжающихся сборников научных трудов в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ приобретают исключительные права на использование таких изданий. Кроме того, издатель имеет право указывать свое наименование, независимо от использования издания.
Переводчики и авторы иных производных произведений на основании п. 1 ст. 1260 ГК РФ приобретают авторское право на переводы, переделку и иные виды обработок материалов, и при этом, их авторское право не может препятствовать другим лицам осуществлять переработку тех же материалов.
Авторское право на аудио- и видео- произведения в соответствии с п. 2 ст. 1263 ГК РФ принадлежит:
- автору сценария;
- режиссеру-постановщику;
- автору музыкального произведения, композитору.
Заключение договора на создание индивидуального произведения предполагает передачу от автора продюсеру исключительных прав публичное распространение этого произведения в любых его формах, если иное не предусмотрено договором (ст. 1240 ГК РФ). При этом изготовитель произведения (продюсер) вправе указывать свое имя при использовании данного произведения.
Произведение, которое было создано в ходе исполнения служебных обязанностей, охраняется авторским правом, принадлежащим на основании п. 1 ст. 1295 ГК РФ автору служебного произведения. При этом, работодатель приобретает исключительные права на использование данного служебного произведения с правом указания наименования своей организации.
Защита авторских прав
В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса РФ защиту гражданских прав осуществляют суды общей юрисдикции, арбитражный и третейский суды. Дела по защите авторских прав чаще всего рассматриваются в судах общей юрисдикции.
Владелец исключительных авторских прав вправе подать в суд иск, которым он требует от нарушителя незамедлительного прекращения правонарушающих действий и возмещения причиненных убытков.
Также истец вправе потребовать взыскать с нарушителя доходы, полученные им в результате незаконного использования авторских прав, выплаты компенсаций в размерах, установленных законом, и уничтожения всех экземпляров произведения, которые были изданы незаконным путем.
Источник: https://pravovedus.ru/practical-law/civil/intellektualnaya-sobstvennost-avtorskoe-pravo/
Защита интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность – очень специфический актив. Она может как иметь материальное воплощение, так и являться просто какой-то идеей, которая может принести прибыль ее обладателю или создателю. Поэтому, разумеется, этот вид собственности нуждается в защите, как и любой другой.
Интеллектуальная собственность — что это такое?
Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности и право ими пользоваться. Владеть ею могут как юридические, так и физические лица, т.е. обычные граждане.
В конечном счете, все, созданное человеком, что окружает нас каждый день, является результатом чьей-то идеи и ее воплощения, хотя и не все подпадает под защиту современного законодательства России об интеллектуальной собственности.
Например, если бы во времена изобретения колеса, было понятие интеллектуальной собственности и ее защиты, то изобретатель колеса мог бы стать одним из первых олигархов среди первобытных людей. При этом ценность для владельца прав на идею колеса в данном случае представляет не само колесо, а то, что он мог бы продавать эту идею другим людям, которые хотели бы ее использовать.
Это относится к любому «ноу-хау» в современном мире, к любой идее, которая может оказаться полезной и нужной людям, а потому – потенциально коммерчески выгодной, а также к произведениям искусства, литературы и т.д. Помимо идей и технических решений, к интеллектуальной собственности в РФ относятся также так называемые «средства индивидуализации», т.е.
то, что указывает на конкретный продукт или производителя.
Виды интеллектуальных прав и объектов интеллектуальной собственности
Существует очень много объектов интеллектуальной собственности, которые подразделяются на следующие основные виды: промышленная собственность и объекты авторского права.
Авторское право и иные смежные с ним права
Под авторским правом понимаются права авторов на созданные им произведения: музыку, книги, произведения искусства, компьютерные базы данных, кинофильмы, и многое другое. Эти права подразделяются на три вида:
- Личные неимущественные права (например, право на имя, право на защиту репутации автора). Это право не может быть кому-то передано или быть утрачено с течением времени, по сути, это обозначение того, кто именно создал тот или иной объект интеллектуальной собственности; право быть и называться его создателем. Например, с момента написания «Преступления и наказания» могут пройти сотни лет, но Ф.М.Достоевский всегда был и будет его автором. Вместе с тем, защищать при необходимости эти права может не только автор, но и его наследники.
- Исключительные авторские права – в данном случае речь идет непосредственно о праве на использование произведения – распространение, воспроизведение, перевод и т.д. То есть данные права касаются именно распоряжения произведением и получение от этого соответствующих бенефиций. Кроме того, это предполагает защиту правообладателя от притязаний иных лиц, а также защиту от неправомерного доступа, распространения и использования произведения. Это право уже может передаваться по наследству.
- Право на вознаграждение – речь идет о том, что автор получает вознаграждение за использование произведения в любых целях.
Полная передача авторских прав (кроме неотчуждаемых) обычно производится по договору отчуждения авторских прав, частичная временная передача прав чаще всего оформляется лицензионным договором.
Так называемые «смежные права» касаются регулирования способов использования объекта интеллектуальной собственности – то есть того, каким образом и на каких условиях допускается исполнение, прослушивание, распространение произведения.
Промышленная собственность и патентное право
К категории промышленной интеллектуальной собственности относятся изобретения, технические и промышленные решения, товарные знаки и марки, промышленные образцы и многое другое. Они подразделяются в зависимости от цели применения:
- Средства индивидуализации товаров. В их число входят товарный знак и торговая марка. Товарный знак – это обозначение (словесное, графическое или иное), служащее для индивидуализации товара. Иными словами, это значок, при виде которого у потребителя возникает четкая ассоциация с конкретным производителем. Например, вряд ли кому-то не знаком товарный знак McDonalds, он известен даже ярым противникам фаст-фуда. Когда видишь его, сразу возникает цепочка ассоциаций: понимание, какие товары производит компания, в чем их специфика, чем эти товары нравятся или не нравятся конкретному потребителю и т.д. Торговая марка – понятие более комплексное, емкое, чем товарный знак, оно подразумевает совокупность определенных свойств, изображений и ассоциаций, которые выделяют товар из ряда других, отличают его от конкурентов.Часто понятия товарного знака и торговой марки употребляют как синонимы, однако правовой защитой по законодательству Российской Федерации обладает только товарный знак.
- Объекты промышленной собственности представляют собой непосредственно технологическое решение какой-либо проблемы, разработку в той или иной сфере. К таким объектам относят изобретения, технические решения, промышленные решения. Каждый из этих объектов имеет свою специфику и определение в законе, их объединяет то, что все они находятся в сфере охраны патентного права.
Под патентом понимается исключительное право на изобретение, предполагающее, что владелец патента вправе решать, каким образом, на каких условиях его будут использовать другие люди и будут ли использовать вообще. Бывает, что патенты на определенные объекты выкупают конкурирующие организации с единственной целью: не допустить выпуск продукции в производство.
При этом ряд изобретений и решений по российскому законодательству не подлежит патентованию.
— Так, например, не патентуются технические решения, идущие вразрез с принципами морали, гуманности или общественными интересами (определение допускает достаточно широкий спектр толкования, однако в ряде случаев может служить реальным основанием для отказа в оформлении патента).
— Не патентуются научные теории – как известно, теория без доказательств может быть как верной, так и ложной. А доказанная теория уже непосредственно влечет за собой разработку конкретных устройств и решений, которые и будут являться объектами в сфере применения патентного права.
— Не подлежат патентованию программы для ЭВМ (да, различные компьютеры, планшеты, смартфоны и иные «умные» гаджеты до сих пор проходят в российском законодательстве под «древним» обозначением «ЭВМ»), поскольку любая программа или приложение для ЭВМ постоянно совершенствуется, изменяется, дополняется и переписывается. Патент же должен содержать конкретную техническую информацию по патентуемому объекту. Получается, что если запатентовать программу для ЭВМ, то этот патент станет неактуальным уже со следующим ее обновлением. Поэтому они защищаются иными правовыми методами.
— Также не патентуются хозяйственные методы организации и управления, сорта и породы представителей живой природы, и т.д.
Защита интеллектуальной собственности в России
Защита прав на интеллектуальную собственность в России производится в рамках гражданского, административного и уголовного права. Этому посвящены отдельные разделы ГК, КоАП и УК РФ. То, какой вид защиты избирается в каждом отдельном случае, зависит от вида объекта права, от разновидности его нарушения и последствий для правообладателя.
Уголовное судопроизводство
Уголовный кодекс защищает практически все существующие в законодательстве объекты интеллектуальной собственности.
В качестве наказания, в зависимости от квалификации преступления и размера нанесенного ущерба, преступнику может быть назначен немалый штраф, обязательные работы, а в особо тяжелых случаях предусмотрено реальное лишение свободы.
«Бонусом» к наказанию нарушитель получает судимость, которая в свою очередь имеет ряд неприятных правовых и социальных последствий. Защитой интеллектуальных прав в данной сфере как правило являются органы следствия или дознания, определяемые в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями УПК РФ.
Административное судопроизводство
Защита прав интеллектуальной собственности в данном порядке производится чаще всего по делам о поддельной продукции – ее ввозе, реализации, использовании; о случаях нарушения порядка получения патента, случаях несанкционированного применения чужого товарного знака, а также по делам о недобросовестной конкуренции. Все указанные случаи нарушения, а также ряд других подробно обговариваются Кодексом об административных правонарушениях. Как правило, нарушителю грозит штраф, а в случаях использования контрафактной продукции – также ее изъятие для пресечения дальнейшего распространения.
Гражданское судопроизводство
Сфера, в которой защита интеллектуальных прав осуществляется чаще всего, и при использовании которой обычно взыскиваются различные компенсации ущерба, морального вреда, убытков, столь милые сердцу обиженного правообладателя.
Защитой интеллектуальной собственности в гражданско-правовом порядке, в основном, занимаются арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам. Обычно в гражданском судопроизводстве используются следующие пути защиты нарушенного права.
- Признание права, то есть установление факта того, что обратившееся за правовой защитой лицо действительно является автором спорного произведения. Соответственно, в итоге это лицо получает все исключительные права на это произведение, со всеми вытекающими последствиями. Этот способ защиты интеллектуальной собственности является наиболее часто используемым, базовым для применения иных способов.
- Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Например, уничтожить незаконно выпущенные произведения, привести в первоначальный вид сам объект нарушенного права, запретить реализовывать незаконную продукцию на определенной территории и т.д. – в зависимости от ситуации.
- Компенсация морального вреда. Моральный вред по российским законам компенсируется отнюдь не в таких «космических» цифрах, как в США или на Западе, однако его компенсация все-таки предусмотрена законом, на общих основаниях.
- Возмещение убытков. Применение этого способа защиты собственности затруднено тем, что не всегда размер убытков поддается подсчету и доказыванию.
- Конфискация оборудования, материалов и средств, используемых для нарушения охраняемых интеллектуальных прав. Конфискуемое оборудование, в зависимости от правовой ситуации, уничтожается или обращается в доход государства.
- Расторжение договора, если одна из сторон нарушила его условия, с вытекающими из этого расторжения правовыми последствиями.
- Публикация судебного решения о допущенном нарушении. Довольно часто используемый способ защиты прав интеллектуальной собственности в России, поскольку зачастую репутационные потери для потерпевшей стороны значительно превышают материальные.
Указанные правовые способы защиты, как правило, применяются в комплексе, в зависимости от той или иной конкретной ситуации.
Сфера интеллектуального права очень специфична, а от одних только формулировок закона у любого «не-юриста» после прочтения их по пятому кругу может начаться нервный тик. Поэтому в случае, если необходима защита интеллектуальной собственности, стоит обратиться к специалистам именно в этой сфере, обученных работать по данной категории дел и имеющим соответствующий опыт.
Также вам может быть интересно: Юридические услуги по интеллектуальной собственности
Источник: https://yuristica.ru/stati/ponyatie-vidy-i-zashhita-intellektualnoj-sobstvennosti
Понятие интеллектуальной собственности и авторских прав
Известно, что до настоящего времени мировому сообществу юристов (и российским юристам) приходилось и приходится иметь дело с международными конвенциями и национальным законодательством, функционирующими на основе двух основных концепций, посвященных установлению правового режима результатов интеллектуальной деятельности.
Это проприетарная концепция, положенная в основу авторского и патентного права, называемая правом интеллектуальной собственности, и концепция так называемого исключительного права.
Концепция, основанная на теории естественного права, была создана в конце XVIII в. усилиями французских философов-просветителей, в число которых входили такие известные ученые, как Вольтер, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Руссо Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права [Текст]. Тула, Автограф. 2001. — С. 333..
Согласно данной концепции право собственности на созданный результат творческой деятельности принадлежит автору, а не издателю, промышленнику или торговцу. Право собственности на такой результат действует отдельно от его признания государством.
За использование созданного творческим трудом литературного и художественного произведения, технического новшества автор вправе получить полагающееся ему материальное вознаграждение.
В XIX в. проприетарная концепция авторского и патентного права получила широкое признание во Франции, США, Англии, Германии, а также других странах мира и нашла свое отражение в законодательстве указанных стран.
В Законе штата Массачусетс от 17 марта 1789 г., в частности, говорилось, что нет собственности более важной, чем та, которая является результатом умственного труда автора Шершеневич Г.Ф. Указ. раб.- С. 333..
Рассматриваемая концепция не была чужда российскому законодательству и юридической доктрине. В 1911 г. известный российский правовед профессор Г.Ф.
Шершеневич писал, что «наше законодательство, следуя господствующему в прежнее время взгляду, признает все подобные правоотношения не самостоятельными, а стоящими рядом с правом собственности, как два вида, считает их просто особым видом права собственности» Там же..
Проприетарная концепция авторского и патентного права соединила неотчуждаемое личное неимущественное право человека на результаты его творческой деятельности с происходящим от него правом на получение достойного вознаграждения за использование созданного результата.
В вопросе об определении юридической природы права на результаты интеллектуальной деятельности на смену проприетарной концепции пришла концепция исключительных прав. Сущность данной концепции сводится к следующему.
Исходным является положение о необходимости разграничения единого субъективного права интеллектуальной собственности на два вида субъективных прав, в определенной степени существующих независимо друг от друга.
Это — личные неимущественные права, неотделимые и неотчуждаемые от автора, и имущественные права, отделимые от личности автора и тем самым обладающие свойством передаваемости другим лицам и возможностью выступления в качестве самостоятельного объекта торгового оборота.
По своему происхождению и природе имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, получившие название исключительных прав, основаны на законе, устанавливаемом государством. Таким образом, они не связаны с естественными правами человека Еременко В.И. Переходные положения к части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации [Текст]//Адвокат.- 2007.- № 4.- С.34..
Концепция исключительных прав заняла доминирующие позиции в XIX в. во всех развитых странах мира.
В конце XIX — начале XX в. начал развиваться процесс сближения указанных концепций субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем объединения понятий права интеллектуальной собственности и исключительных прав.
Объединенное понятие рассматриваемых прав стало именоваться интеллектуальной собственностью. Под этим названием оно употребляется в Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
, Стокгольмской конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 г. и национальном законодательстве многих стран мира, включая ст.44 Конституции РФ, ст.
128 и 138 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2008 г Сборник международных конвенций рацифицированных СССР, Россией/ Сост. Иванов А.И. М., Центр пресс, 2002.- С.125, 301..
Аналогичным образом необходимо толковать и норму ч.1 ст.44 Конституции РФ, закрепляющую охрану интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной собственности включает в себя как личные неимущественные права, неотделимые от автора, так и имущественные права на использование результата интеллектуальной деятельности.
Но дело, разумеется, не только и не столько в названии указанного объединенного права на результаты интеллектуальной деятельности.
По нашему мнению, с точки зрения юридической техники следует отдать предпочтение названию «Право интеллектуальной собственности», которое объединяет совместимые положения, заимствованные из французской концепции права интеллектуальной собственности и концепции исключительных прав, исключающей неприменимые с позиций современной юриспруденции положения.
В предлагаемом нами понятии права интеллектуальной собственности должны отсутствовать упоминания о связи данного понятия с естественными правами человека и положение о независимости права автора на результат интеллектуальной деятельности от права собственности на материальный носитель.
Главное состоит не в названии права, но в его содержании. проявляется, прежде всего, в определении сущности понятия субъективного права и его отношении к результату интеллектуальной деятельности.
Общим для всех вышеизложенных концепций о юридической природе права на результаты интеллектуальной деятельности является то, что права авторов относятся к категории субъективных прав, объектами которых являются результаты интеллектуальной деятельности.
В соответствии с п.1 ст.
1225 ГК РФ понятие интеллектуальной собственности употребляется в значении родового понятия перечисленных в законе результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий и, соответственно, отнесено к числу объектов права. Освободившееся же пространство в зоне действия субъективных прав заполняется нормами об интеллектуальных правах.
Как следствие проведенной замены вышеизложенных прав, положения об интеллектуальной собственности после их воспроизведения в п.2 ст.1226 ГК РФ в нарушение ст.
44 Конституции РФ в последующем законодателем исключаются из Гражданского кодекса.
Интеллектуальные же права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ставятся в монопольное положение в зоне действия субъективных прав.
Источник: https://studbooks.net/1108658/pravo/ponyatie_intellektualnoy_sobstvennosti_avtorskih_prav